在项目申报认定中,是否拥有知识产权或专利是企业能否通过认定的硬标准,因此,企业提高对专利的认识就极为重要。但很多人对于专利的认知存在误区,以下这些误区你也中了吗?
忽视后期开发工作的权利?;?,会让对手在该领域捷足先登!没有一项专利可以吃老本吃满二十年,当新的替代方案出台后,原来的专利有可能变得一文不值。 获得专利就意味着技术公开,是否将最先进的技术申请专利通常取决于竞争对手的步伐和对市场发展的预期。对于发展中地区,过早投放最先进的技术,可能二十年?;て谝压谐〔鸥崭掌鸩剑虼似笠涤惺被嵫踊鹤钚录际跎昵胱ɡ⒉黄婀?。专利并不意味着是最新技术或最高技术,所以,过分鼓吹获得专利的技术是最先进技术可能是误导消费者的行为。 专利保护具有地域性,在发达地区过期的专利可能会成为不发达地区的技术宝藏。对于药品专利更是如此,专利到期对于权利人来说如坠悬崖,对于非权利人来说宛如获得聚宝盆。 能否获得专利的依据是专利法对于专利的审查标准,不是该专利能否符合国家的技术进步奖要求,也不是“技术含量”的高低。许多技术人员认为自己的产品仅仅是做了一点改进,或做了一些技术改造,技术含量不高,没有原理上的重大突破,因此不能报专利,这就太不自信了点儿。 简单的结构更应该通过专利进行保护,防止竞争对手仿制!在朗科之前,英特尔,微软等企业已经制定了通用串行总线(USB)的技术标准,同时,快闪存储器(Flash
Memory)作为数码相机、PC
等电子消费品内部的大容量电子式存储芯片早已存在。朗科的优盘专利将两者组合了起来,结构简单吧?但是它创新地提出了快闪存储器的外存储使用方式,提出了快闪电子式外存储装置的整体概念,所以当然可以申请专利。 由于发明的创造性要求比实用新型的高,当发明人对一项发明创造是否能授予发明专利不确定时,或者想在发明专利申请依法公布后到授权前,能尽早?;し⒚髯ɡ闹魈?,可以采用实用新型专利申请和发明专利申请同日提出,使两者具有同一申请日。也就是既申请发明专利又申请实用新型专利来为自己争取到更多的便利,这就是发明与实用新型“双申请”。等到发明专利将要获得授权时再进行最终的抉择,发明or实用新型。 对技术成果还可以通过技术秘密自己加以保护,法律也对技术秘密实施一定程度的法律?;?。只要技术难以破解,选择技术秘密可能会是很好的保护方式。虽然天下没有永远的秘密,但是可口可乐的秘方至今也未获破解也是不争的事实。 专利与著作权不同,必须要申请才会得到法律的确认和?;?。即使是自主研发的成果,如果不申请专利就不能获得专利?;?。当他人盗用研究成果时可能难以依据相关法律追究盗用者的法律责任。 只要有了切实可行的想法,就可以着手申请文件的撰写了。等产品大规模生产后可谓是“黄花菜都凉了”! 发明、实用新型、外观设计都是一种技术方案或设计,这种可以进行表述的技术方案或设计往往不是样品、样机的状态。对于机械、机电、电子类的产品而言,构造图、电路图、示意图等等图示与文字的表述方式可以表达技术的内涵,可以让技术人员清晰了解技术要点,因此不需要作出样品或样机去论证技术方案的基本可行性。同时样品或样机的制作需要耗费一段时间与一定的经费,往往导致申请专利的时间拖延,不利于专利的抢先申报。而专利申报是遵循先申请原则,同样的技术谁先申报,专利局就把专利给谁,而不给后面的申报者。 某科学家在发明的过程中将样品拿给几家公司进行市场销售反馈测试,效果良好决定申请专利,授权之后却发现其中做过测试的一家公司已经开始生产此类产品并推向市场,科学家提起诉讼要求停止侵权,该公司却以该专利方案在申请之前已经公开,丧失了新颖性而提出无效申请。证据便是:在申请专利之前产品已经被科学家自己生产出来并推向市场。 许多专利离真正的市场需求距离尚远,并不是所有的专利就能真正投入大批量生产。 专利?;さ氖窍晗傅姆桨付唤鍪莍dea,如果百度刚刚做了搜索,腾讯也做了一个搜搜,同样的idea能证明腾讯抄袭了么?如果百度采用了A-B-C三个步骤实现了搜索idea,而腾讯用A-B-D三个步骤实现了搜索idea,腾讯并不会侵犯百度的专利权! 一旦有人对你的专利提出无效宣告,那么你的专利就要进入无效程序了,有人的地方就有江湖。 国内的《计算机软件?;ぬ趵访魅范匀砑魅ǖ谋;げ谎蛹翱⑷砑玫乃枷?、处理过程、操作方法或者数学概念等,因此软件著作权登记对于软件的法律?;び幸欢ǖ木窒扌浴H砑淖ɡ昵氡;ぴ诤艽蟪潭壬厦植沽苏庖徊蛔恪?/span>